Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какие права при наследовании имеют внуки умершего?». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.
ВНИМАНИЕ! По закону внуки не являются прямыми наследникам первой очереди. Поэтому они могут получить наследство лишь по прямой воле наследодателя (завещанию), либо при соблюдении определенных условий, регламентированным гражданским законодательством РФ.
- Итак, самый простой и распространенный способ получения наследства после бабушки и дедушки, это стать субъектом их завещания.
- На втором месте после завещания находится наследование по представлению. Внуки получают наследство вместо своих родителей (законных наследников первой очереди), если те умерли раньше своих родителей.
- Наследование по трансмиссии происходит значительно реже. В первую очередь потому, что, к счастью, две смерти в одной семье, следующие в течение нескольких месяцев друг за другом, не являются нормой.
- Сложности чаще всего возникают при доказательстве права на обязательную долю иждивенца. Проще всего, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке и опекунство со стороны бабушки или дедушки оформлено официально. Совершеннолетним нетрудоспособным внукам доказать факт пребывания на иждивении у бабушки или дедушки обычно довольно трудно.
Основные сведения по наследственному праву
Вопросам наследственного приобретения имущества посвящена целая гл. V Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте узнаем основные правила наследования, чтобы лучше понять основную тему этой статьи.
Наследство открывается в тот момент, когда наследодатель умер. После раздела, производящегося через 6 месяцев, все, что он имел при жизни, достается наследникам. Однако то, кто попадет в эту категорию и приобретет право на наследование, зависит от варианта, по которому происходит раздел собственности покойного:
- По завещанию. Если покойный при жизни оставил и надлежащим образом оформил документ, выражающий его волю по порядку и объемам наследования, раздел имущества производится в соответствии с этим документом. Наследовать могут любые граждане и организации, выбранные покойным при жизни. Наличие кровных уз с наследниками не обязательно. Наоборот, родня покойного может лишиться права на наследование. Исключение составляют нетрудоспособные родственники. Им, в любом случае, причитается не менее половины законной доли. Имеется в виду та доля, которая досталась бы им, если бы наследование осуществлялось без завещания.
- По закону. Если письменного и заверенного документа, выражающего последнюю волю покойного, нет, то наследование осуществляется по правилам, изложенным в ГК РФ. Закон разделяет родню покойного на 7 очередей наследования. Если имеется хотя бы один представитель предыдущей очереди, все последующие не получают ничего.
Чтобы приобрести право на наследство, важно быть в рядах очереди, которую призовут к наследованию. Наследование происходит в следующей очередности:
- В первую очередь имущество покойного достается его самым близким людям. К ним закон относит детей, супругов и родителей. Могут привлекаться в эту очередь лица, являющиеся внуками покойного. Они наследуют по праву представления.
- Во вторую очередь получают имущество братья и сестры, дедушки и бабушки покойного. К наследованию по праву представления могут быть привлечены граждане, являющиеся племянниками и племянницами скончавшегося человека.
- В третью очередь приобретают имущество дяди и тети умершего человека. Могут, по праву представления, привлекаться к наследованию лица, являющиеся его двоюродными братьями или сестрами.
- В четвертую — прабабушки и прадедушки покойного.
- В пятую — лица, являющиеся двоюродными: внуками, внучками, дедушками, бабушками.
- В шестую — граждане, приходящиеся покойному двоюродными: правнуками, правнучками, племянниками, племянницами, дядями, тетями.
- В седьмую — лица, являющиеся падчерицами, пасынками, отчимами, мачехами наследодателя.
Комментарий к ст. 1142 ГК РФ
1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.
В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.
Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.
Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.
Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.
Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.
Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.
Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:
1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;
2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);
3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.
Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).
Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).
Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.
Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).
Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.
Комментарии к ст. 1146 ГК РФ
К наследникам по закону относятся также лица, призываемые к наследованию по праву представления. Наследование по праву представления является особым порядком призвания к наследованию наследников по закону.
Наследование по праву представления могут осуществлять внуки наследодателя и их прямые потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя.
Правила о наследовании по праву представления не распространяются на потомков недостойного наследника и наследника, лишенного наследства в завещании умершего.
Призвание указанных наследников к наследованию происходит в строго определенных законом случаях.
Прежде всего, право представления при наследовании по завещанию в законе не предусмотрено. Право представления обусловлено только наследованием по закону. Поэтому нужно, чтобы были соответствующие основания, т.е. к наследованию по праву представления призываются наследники по закону.
Наследование по праву представления возможно только тогда, когда наследник по закону, призванный к наследованию, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Тем самым наследники по праву представления заступают на место наследника, умершего раньше или одновременно с наследодателем.
В случае если наследник умер после открытия наследства, но не успел при жизни в течение установленного законом срока выразить свою волю на принятие или отказ от наследства, наследование по праву представления не возникает. В этом случае право на принятие наследства или на отказ от него переходит уже к собственным наследникам умершего, круг которых может не совпадать с кругом наследников по праву представления.
В случае смерти лица, которое было призвано к наследованию по праву представления, его наследники не могут быть призваны к наследованию того же имущества по нормам комментируемой статьи, так как круг случаев призвания к наследованию в порядке представления императивно определен в ГК. Собственного права наследовать имущество наследодателя в той же очереди, из которой призывались бы к наследству наследники по закону, в случае смерти последних до открытия наследства наследники по праву представления формально не имеют.
После принятия наследства наследник по праву представления становится универсальным правопреемником наследодателя, а не первого наследника по завещанию. Наследник по праву представления наследует долю в имуществе наследодателя не по праву, принадлежащему его умершему восходящему родственнику, а по праву, принадлежащему ему самому в силу закона. Поэтому наследник по праву представления несет ответственность не только по долгам восходящего родственника, умершего до открытия наследства, но и по долгам первоначального наследодателя.
Право представления применяется и в отношении усыновителя и усыновленного.
Наследники по праву представления не наследуют на равных с другими наследниками по закону соответствующей очереди. Они наследуют лишь ту долю в наследстве, которая причиталась бы предыдущему наследнику по закону.
Между собой наследники, призванные к наследованию по праву представления, наследуют в равных долях.
На практике могут сложиться ситуации, при которых законные наследники умирают в один день, либо даже ранее, чем сам наследодатель. В такой ситуации начинает действовать наследование по праву представления, то есть внуки, племянники (племянницы), а также двоюродные братья (сестры) могут получить то имущество, которое полагалось их родителям. Главное условие наследования в рассматриваемом случае – умерший наследник не успел заявить свои намерения получить имущество, оставленное наследодателем. Процедура оформления в сложившейся ситуации характеризуется рядом сложностей и особенностей, которые гражданин обязательно должен учитывать. Для того, чтобы у каждого сложилось полноценное представление о сущности рассматриваемого института, в статье приведены не только требования законодательства, но и примеры из практики.
Что такое наследование по праву представления?
Предположим, что самый первый в очереди наследник имущества покойного умирает, так и не вступив в свои права или же отходит в мир иной раньше обладателя наследства или вместе с ним.
Что делать в таком случае? Как распределяется наследство? В такой ситуации наследство, как правило, распределяется на основаниях закона (то есть не на основе завещания почившего). Хотя, безусловно, при составлении завещания наследодатель может влиять и на процесс передачи наследования по праву представления, например, ограничив права некоторых наследников в своём завещании.
Например, мать и дочь скончались одновременно. В этом случае часть имущества, которая перешла бы дочери, переходят её детям. Таким образом, дети дочери и внуки матери замещают умершую дочь в наследственном деле.
Наследование по праву представления тесно связано с завещанием. Есть ли что-то такое что нельзя завещать, а, значит, и наследовать по праву представления?
Российское законодательство четко на этот вопрос не отвечает. Оно в основном ограничивает лишь переход долговых обязательств почившего к тем, кто наследует его имущество: в завещании нельзя указать конкретное лицо, которое будет расплачиваться с долгами усопшего. Однако, принимающий наследство принимает и долги наследодателя.
Нельзя завещать государственные посты, а также крупный бизнес, учрежденный как акционерное общество. Можно унаследовать ценные бумаги напрямую или через право представления, но не пост в компании.
Кроме того, наследовать нельзя и обязанности, связанные с личностью держателя наследства. Например, право на получение алиментов или право на социальные льготы.
Но не стоит забывать, что наследодатель с помощью завещания может наложить на наследников некоторые обязательства. Например, на наследственной жилплощади, согласно завещанию, будет проживать человек, не имеющий на неё прав. Скажем, это был дорогой друг почившего. Наследник не может отказаться от исполнения этого обязательства, так как тогда он не примет наследство. Также почивший может обязать наследников делать выплаты в благотворительные фонды, неисполнение этого также приведёт к отказу от наследства. Это правило распространяется и на наследство в порядке представления.
Особенности принятия выморочного имущества
Выморочное имущество (Bona vacantia, erblose Guter) – имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по закону.
В пункте 1 ст. 1151 ГК РФ определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным. Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства (ст. 1153, 1154 ГК РФ), либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1157-1159 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Однако формулировка п. 2 ст. 1151 ГК РФ является неточной, поскольку в наследственную массу входят имущественные права и долги, которые в принципе не могут принадлежать на праве собственности, в собственность способны переходить только вещи. Поскольку переход выморочного имущества к Российской Федерации – это наследование в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ, то он совершается в порядке универсального преемства: имущество умершего переходит к Российской Федерации как единое целое. Таким образом, к государству переходит выморочное имущество в целом, со всеми правами и обязанностями.
Когда закон устанавливает, что переход выморочного имущества к Российской Федерации представляет собой наследование, он тем самым определяет место российского права среди национальных систем наследственного права, присутствующих в современном мире. Содержащееся в п. 2 ст. 1151 ГК РФ указание о переходе имущества в собственность Российской Федерации (в состав казны – ст. 214 ГК РФ) призвано подчеркнуть природу получения имущества государством (в порядке наследования), а также то, что иные виды публичных образований (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования) не являются наследниками по закону.
Существуют две большие группы стран, по-разному квалифицирующие переход выморочного имущества к государству. Право первой из них признает этот переход осуществлением государством своего территориального верховенства. Эта точка зрения основывается на представлении, что выморочное имущество – это частный случай имущества, не имеющего собственника. В этом качестве оно поступает к тому, кто обладает суверенитетом над территорией, где такое поступление считается первоначальным способом приобретения права собственности по праву оккупации. Таким образом, обосновывается переход выморочного имущества к государству в ряде стран с континентальной системой права (например, во Франции).
В странах с англосаксонской системой права существует сходная концепция, согласно которой государство является обладателем «конечного титула собственности» на любое имущество (особенно недвижимое). Здесь после смерти собственника, не оставившего ни завещания, ни наследников по закону, происходит своего рода возврат имущества государству (escheat).
Вторая группа стран исходит из того, что приобретение выморочного имущества государством представляет собой наследование и что, следовательно, такое приобретение является не первоначальным, а производным (Германия, Италия, Испания и др.). Для Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. приобретение выморочного имущества государством, как и получение любого иного имущества умерших граждан, не было наследованием. Только ГК РСФСР (ст.ст.527, 552) установил, что имущество умершего переходит к государству «по праву наследования». Причина этого изменения имела, чисто внешний характер. Была предпринята попытка использовать некоторые особенности иностранного наследственного права в целях увеличения поступления в страну твердой валюты в виде наследственных сумм.
Как отмечает Богуславский М.М., за рубежом существуют коллизионные нормы, которые при определенных условиях позволяли применять к отношениям по наследованию наследственный закон, действующий в России. Если бы российское право устанавливало, что это имущество приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имуществоо приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имущество.
Когда ГК РСФСР установил, что в отношении выморочного имущества имеет место наследование и что государство является наследником, ожидалось, что при описанной ситуации иностранные суды таких государств будут признавать выморочное имущество принадлежащим советскому государству. Тем не менее, все это оказалось иллюзией, констатирует Садиков О.Н. Изменение взгляда на природу приобретения выморочного имущества государством не вызвало увеличения притока наследственных сумм из-за границы. Правовая природа выморочного имущества, исходит из поддержания Российской Федерацией теории наследования и отрицания теории оккупации.
Значимость разграничения «права оккупации» или «права наследования» особенно ощутима при оценке правовых последствий, так как при «оккупации» не возникает речи об исполнении обязательств наследодателя перед третьими лицами за счет оставшегося имущества и вообще о правопреемстве в отношении его обязательств. Переход права собственности на имущество к государству соответственно признается первичным способом его приобретения.
Если же выморочное имущество переходит государству по праву наследования, как в Российской Федерации, то подобный переход представляет собой производный способ приобретения прав собственности на различные виды имущества и нематериальных прав, входящих в состав наследства. В частности, уплата долгов собственника имущества, ставшего выморочным, является закономерным требованием, обращаемым к государству со стороны кредиторов наследодателя. Это требование вытекает из квалификации наследования как универсального правопреемства, коим является и наследование государством выморочного имущества.
Некоторые западноевропейские идеи относительно роли государства в области наследования были реализованы в России. Государство получало роль то главного приобретателя наследства (1918 – 1926 гг.), то основного их приобретателя (1926 – 1964 гг.), то привилегированного приобретателя (1964 – 2002 гг.).
После длительного перерыва произошла социальная реабилитация понятия «выморочное имущество», которое с первой половины шестидесятых годов прошлого века было вытеснено другим термином – имущество, переходящее по праву наследования к государству. Отказ от понятия «выморочное имущество» мотивировался среди прочего тем, что и в случаях так называемой выморочности наследственного имущества в законе определено к кому это имущество перейдет.
Условия для наследования по праву представления
Претендовать на получение имущественных благ в порядке представления можно при следующих обстоятельствах:
- несостоявшийся наследополучатель умирает до наследодателя или вместе с ним, но до завершения процедуры открытия наследства;
- отсутствуют основания для признания покойного преемника недостойным;
- отсутствие завещания, которым обусловлен список претендентов на имущество;
- наличие официального подтверждения родственной связи с покойным преемником;
- наследник претендовал на имущество не в порядке обязательной доли, а на основную долю собственности;
- несостоявшийся наследник относится к одной из первых трех очередей наследования.
Наследование по праву представления
После смерти наследодателя его имущество наследуется по завещанию, а при его отсутствии или невозможности завещательных наследников получить наследство — по закону. В завещании прямо определяется лицо или группа лиц, которым переходит в собственность имущество умершего. Для законного наследования предусмотрено восемь очередей родственников, которые призываются последовательно при отсутствии впередиидущих претендентов. Очерёдность построена в зависимости от степени родственной близости к покойному. В целях ознакомления с процедурой наследования по праву представления нас интересуют только первые три очереди:
- Дети, супруг(а), родители.
- Полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
- Полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя (дяди и тёти).
Если есть хотя бы один представитель впередистоящей очереди, родственники из последующих очередей не приобретают права наследования. Наследование по закону осуществляется в равных долях между всеми претендентами одной очереди.
Наследование по праву представления
Чтобы оформить наследство, необходимо предоставить в нотариальную контору:
- паспорт заявителя;
- документы о составе и месте нахождения наследственного имущества;
- свидетельства:
- о смерти собственника (или решение суда о признании его умершим);
- о смерти родителя заявителя;
- о рождении родителя заявителя;
- о рождении заявителя;
- документ, подтверждающий смену фамилии заявителя, например, свидетельство о заключении брака.
По факту кончины наследодателя полномочия для преемства возникает у его кровных родственников или тех людей, которые указаны в завещании самим наследодателем.
Представление осуществляется только при факте смерти законного наследника владений усопшего, новые преемники получают его владения в своей очередности. Это и есть основное понятие принятия наследства по привилегии представления. Каждый наследователь может принять, либо отказаться от наследия. Отказ может быть абсолютным и в пользу определенного лица.
По соответствию с параграфом 1149 ГК РФ такое основание имеет ограничение, если есть наследники, которые относятся к категории особых получателей и которым причитается обязательная доля.
Кроме того, должны быть соблюдены следующие притязания:
- усопший относился к категории преемников, правомочных на обретение имущества родственника;
- гражданин скончался до наследодателя или в одно время с ним, но до открытия дела о наследстве;
- наследователь не должен быть признан недостойным судом или завещателем;
- отсутствие последней воли с распределением собственности среди других лиц, но не умершего наследника.
Специфичность оформления данного типа наследования заключается в причислении к преемникам тех граждан, которые при ином стечении обстоятельств не имели бы оснований на него. Что значит, процедура осуществляется при исключительной ситуации, до момента возникновения наследственных прав.
Только если законного наследователя или получателя завещанного имущества нет в живых возможно признание наследников по праву представления официальными преемниками.
Если условия и правила наследования описаны внутри последней воли завещателя, то на его владения не смогут претендовать лица и их родственники, если таковые не были прописаны в завещании. То есть, право представления не распространяется на оформленную последнюю волю, преемство осуществляется только на законных основаниях.
Открытие дела о наследстве осуществляется за период 6 месяцев со дня кончины владельца имущества, так как такое невозможно сделать прижизненно.
За установленное время необходимо подать нотариусу соответствующее заявление и приложить пакет обязательной документации:
- паспорт обращающегося лица;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- о кончине прямого преемника;
- подтверждение родственных связей или завещание;
- квитанция об уплате налогового сбора.
Документы на наследство будут зафиксированы в общем реестре, что означает регистрацию права наследия. Далее будет оформляться принятие имущества усопшего.
Не формируются бумаги на обретения права наследования ныне умершим правопреемником, так как факт кончины означает передачу его правомочий иным родственникам.
При наличии завещания без указания представителя, он утрачивает основания для преемства. То есть, по последней воле преемство по представлению не осуществляется.
Внуки наследуют имущество по праву представления
г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
остановка транспорта Гагарина
Трамвай: А, 8, 13, 15, 23
Автобус: 61, 25, 18, 14, 15
Троллейбус: 20, 6, 7, 19
Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67
Чтобы получить завещанное родными имущество, внукам необходимо предпринять некоторые действия. Как составляется заявление о вступлении в наследство? Чтобы вступить в наследство, внукам необходимо составить специальное заявление. Нужно прийти к тому нотариусу, который находится рядом с местом жительства, где проходил консультацию умерший родственник. Сделать это необходимо на протяжении 6 месяцев с момента открытия наследства нотариусом.
В заявлении должно быть указано:
- ФИО обслуживающего нотариуса, который занимается вашим делом;
- вся необходимая информация о наследнике;
- информация о том, кто оставил после себя наследство, обязательно указывается дата смерти и место;
- все сведения о предоставленном наследстве.
Заявление нужно подать нотариусу в двух видах, чтоб один отдать нотариусу, на втором экземпляре будет поставлена печать о том, что заявление было получено, это будет являться доказательством того, что ваше заявление своевременно вступило в наследство.
В законе сказано, что внуки, которые не были записаны в завещании, чтобы получить наследство, имеют право на то, чтобы получить имущество умершего родственника на разных основаниях.
Существует два способа получения наследства внуками:
- по законодательству;
- по завещанию.
Каждый из вышеперечисленного способа прописан в законе РФ. Если в завещании речь идет о внуках, тогда они получают всё по закону, если в завещании не идёт об этом и речь, тогда внуки могут рассчитывать на законную часть наследства.
Способ завещания является самым логичным и простым, чтобы без труда получить наследство. При всем этом тот, кто оставляет завещание тоже располагать как на родство, так и на простую заботу, которую давал внук или внучка. В наследство может вступить и человек, которому еще нет 18.
Последовательность смертей первичного наследника и представляющего его лица
Наследование по праву представления возможно, когда наследодатель пережил первичного правопреемника. Не вызывают споров обстоятельства, в которых дата смерти преемника предшествует дате смерти наследодателя. Более сложной с юридической точки зрения является ситуация, когда они умерли в один день.
Вплоть до 01.09.16 люди, умершие в пределах одних календарных суток, признавались коммориентами несмотря на реальную последовательность смертей. Это влекло следующие правовые последствия:
- одновременное открытие отдельных наследственных дел после каждого усопшего;
- призвание к принятию активов каждого из умерших его собственных преемников;
- невозможность считать ни одно из совместно умерших лиц преемником другого.
С сентября 2020 года правила изменились. Умершие в один день люди признаются коммориентами только при невозможности установить действительную последовательность их смертей. В большинстве случаев такая невозможность обусловлена совместной смертью при экстраординарных обстоятельствах (стихийное бедствие, авария, военные действия).